专利是个人财产权
专利中的重要组成部分
专利一词的由来-简史
专利的重要特征
专利的价值
发明的估价
什么是可以获得专利的?
显而易见的和专利法
谁能获得专利
时间-拥有发明的关键
什么时候提交专利申请
商标必须与众不同
可以作为商标的题材
Appropriate Subject Matter For Tradedress;
专利为专利拥有者提供独特的权利,这些权利不能由其他的法律文件所复制。只
有专利可以阻止其他人制造、销售获得专利的发明-无论其他人是复制了发明还
是独立完成同一发明。
专利是由联邦政府颁布给接收人的正式官方文件,收到专利的人被称作专利拥有
者,文件中标明了专利拥有者的各项权利和批准此专利的法令。这些权利就是专
利权并在法律中有明确的定义(35 U.S.C.154):“…是排斥其他人在美国境内制
造、使用或销售此发明的权利。” 法令中的关键词是排斥,它是任何财产权的重
要特征。因此,专利是美国国家对知识产权的一种承认,它容许专利拥有者阻止
其他人使用获得专利的发明。
一个专利有三个重要组成部分:图表(通常但不是必要部分);说明书,解释获得
专利的发明;最后,也是最重要的部分是,要求权,定义专利所覆盖的权利。换
句话说,专利的要求权定义了美国联邦政府所特许的知识产权的范围。?/p>
专利的一个重要的特征是它的有限寿命,宪法中指出,美国议会设定的专利寿命
为自专利申请之日起的二十年,之后,专利将过期失效(装饰性设计的使用年限
更短,只有十四年)。这样,专利的拥有者实际上有短于二十年的阻止其他人制
造、使用和销售专利发明的权利 (因为专利申请获得批准还需要一定的时间)。 公众由此受益,因为专利过期后,专利拥有者不再有权利排斥任何人制造、使
用或销售专利发明。 发明者必须在专利中描叙发明(完整的公布)。获得批准后 专利将向世人公开,所有人都可使用专利中所涉及的知识。这是美国专利办公室
第一任总监的初衷,他也正是美国第三届总统-汤姆斯.杰弗逊。
为什么这些文件被称作“专利”?专利一词是公开的,无遮蔽的,或明显的。 专利的概念源于英格兰并被写入宪法。在英格兰,远早于美国独立革命,专利是
一种已经形成的惯例并成为法律的一部分,是皇室授予特权或通过“文字专利”
进行独裁手段。“文字专利”是批准特权的文件,可以向公众公开。“文字专
利”批准新发明在其领域的有效期。随着时间的流逝,短语“文字专利”被专利
一词简化,但他们实际表达了同样的含义。
专利远远不只是一份法律文件。它还是一份技术出版物和销售宣传册。它是一
份技术文件,其中包含了获得专利的发明的书面描述,从而使每一个对这个专利
相关领域感兴趣的人能通过阅读专利,学习到如何制造和使用发明。 因此,出
版的专利通常为公众提供其他地方没有的,丰富的科技信息。 专利等同于一份
销售宣传册,是因为它描述了过去已为人知的内容,通常叫做“前期艺术”,然
后,涉及目前的发明如何对已知状态进行改进。 最初的专利文件到专利拥有者
手中时,是一套打印的记录和图形(如有图形),由兰色的带子捆绑在一起,并封
上深红色的印章。 非正式的专利复印件 由政府出版,并可在下属商业部的美国
专利和商标办公室找到。 美国专利和商标办公室的邮政地址是: Washington, D.C., 20231, 但实际上,它座落于弗吉尼亚州,水晶市( Crystal City, VA), 邻近华盛顿国内机场。 在美国的主要大城市,有专门的图书馆收藏美国专利。
您可在 www.USPTO.gov 网站上查到这些图书馆的地址。
如果想到札棉机、电报、电话、飞机、晶体管、计算机和其他许多发明都是得到
专利批准的,你会立即意识到美国成功故事的奠基石就是由专利体系为革新所提
供的框架。发明家被奖励授予排斥的权力并因此得到鼓励去创新。同时,公众也
受益非浅因为通过专利,发明有关的知识得以传播给世人。但专利所含盖的商业
价值比专利本身的价值更大。专利的价值是由专利中所描述和声明的发明和相应
产品或过程的市场所决定的。因此,对专利拥有者的奖励是和专利发明的商业价
值密切相关的。只有当发明得到消费者的认可,发明家才可以得到奖励。公众能
从专利系统中获得巨大的收益。除了刺激发明外,专利对完善发明和使发明市场
化而吸引资金和努力是绝对必要的。发明专利所提出的新颖的概念通常为一个全
新的工业奠定了基础。专利所含盖的对产品或生产过程微小的改进可能有巨大的
价值如果这一改进的结果比相同的产品或过程更受欢迎或制造、使用起来更便宜。
对一项发明的估价是相当投机和主观的。然而,可以使用一些测试来消除进一步
追击的想法。这些与产品相关的测试将发明具体化或从发明中得出结论。如需制
造新产品或是对现存的生产设施进行必要的改造,在投资之前,都需要认真的调
研,通常是专业的预先调查 。
大概最全面,最易进入的有关预先调查的图书馆座落在美国专利和商标办公室。 公众被容许进入这个图书馆或“查询室”;但最初,此图书馆是专业人员专用的。 不在华盛顿特区的专利律师总是有合作人为其进行专利调查并从专利和商标办公
室获得其他的信息。
ePatentManager能为您既经济又电子化地提供这项服务,我们为您的创新概念保密 直至您同意通过申请程序进行专利申请。
一般,专利调查的费用由所需的时间决定,我们的最基本费用是$500,包括提供
一份使用我们的电子数据库得出的完整的“调查报告”。例如,初步的新事物查
询以便为专利可行性评估找到最佳入手点 ,当然和调查 一个重要的高收入专利
的有效性所耗的时间不同。我们不是坚持在提交专利申请前进行调查是切实可行
的。但即使相关主题很难查询或产品已经准备投产,发明家已经有丰富的预知,
决定不作初步调查时,仍要谨慎。提交申请的费用至少$2000,是预先调查费用的 4倍。
如果调查结果表明,发明是不可以取得专利的,专利申请费就可以节省。如果调
查表明,发明可能可以取得专利,调查所使用的参考可以提供有用背景信息和显
示潜在的专利声明的可能范畴。这项内容必须以信息公布陈述的形式提交给美国
专利和商标办公室。
改变大众购买习惯以接受新产品的广告预算是非常重要的。同时,要考虑市场潜
在的购买力。最后, 要分析预测产品可能带来的利润。 总之,决定专利潜在的
价值,就要对专利产品进行总体的商业评估。虽然专利的价值取决于发明的商业
地位或发明的东西,但仍有其他重要的需考虑的事项。发明的东西的可信性是吸
引协助开发这项产品的主要因素。一个成功的发明家和一个成功的画家或作家一
样需要有可信性。在前一次未取得成功的情况下,发明家应通过发明的产品或发
明出的东西证明其可信性。例如,通过完成一个操作模型建立一定的可信性。通
常,成品的原型更能建立可信性。一个良好的专利成品销售过程就是在建立可信
性。换句话,任何填补设想和实际的商业应用之间的鸿沟具体行为都可建立可信
性。
时间是影响发明价值的另一要素。在美国,实用品和设备专利的寿命通常是自提
交申请之日起的20年。20年后,该发明的专利权将失效,发明将可以被任何人生
产或使用。当发明极具商业价值时,不同的经济上、生产上和管理上的因素会对
改变专利保护期起到作用。例如,一个玩具的市场周期通常很短,可能在获得专
利之前就结束了。对那些作变动耗资很大或很费时的产业,如汽车工业,实际的
生产方式可能落后于现有技术的时间可能比专利的寿命还长。因此,特殊成品和
产业变化的方式将极大地影响专利的价值。
不幸的是,许多发明家通常会低估将他们的发明商业化的费用和困难,并且高估
市场大小和购买力。因此,发明家在其发明转换成利润之前,必须准备克服巨大
的困难。发明家必须更努力的工作以得到回报。
在获得专利之前,我们必须很好的了解什么不是专利,更重要的是了解什么是专
利无法做到的。
要更好地了解什么是专利就应知道什么不是专利。专利不是商标或版权,专利、
商标和版权是知识产权法规的三个独立的领域,仅有一定的边缘相关性。
一个人如果拥有商标,就有权禁止其他人在商业中使用混淆视听的相似商标,无
论商品是否获得专利或并未违背商标法。
版权容许版权拥有者排斥其他人复制有版权的材料(书籍、音乐、戏剧、雕塑、
电影、电视节目,等),但版权保护不扩大获得版权事物中所描述的根本发明。
因此,版权禁止其他人复制描述发明的书,但版权不能用于禁止他人制造、使
用和销售书中所涉及的知识。例如,一本获得版权的书中可能全面的描述了一
种割草机,但没 有人能阻止他人按书中所教授的方法制造割草机。
很重要的是,专利不能授予他人制造、使用或销售发明的权力。专利所拥有的
知识禁止他人违背法律的权力。例如,新的药品总是获得专利,但在这些药品
投入市场之前,必须通过FDA的认证。更进一步地说,专利不能自我加强。政府
不会对专利拥有者增强原有的权力采取任何正面的行动。因此,专利有时被叫
做仅具控告权。政 府 的作用是控诉案发生时,规定联邦司法系统在 什么地方
进行审理。
一个专利可能不具任何价值专利只是拥有排斥的权力,它的价值完全取决于专
利的效用和他人使用它或拥有排斥权的欲望。有人可能想从专利拥有者手中购
买专利,专利仅仅是一份文件,而不是发明。发明是专利中所描述和声明的部
分。注意到专 利会描述附加的发明或在声明之外的发明也同样重要。
专利不能被保密或“抑制”。获得专利的重要方面是全面和彻底的公布发明,
以便让他人在专利过期后,能使用它。专利系统中唯一的秘密是通过法律,专
利的应用将由专利和商标办公室保持信心(不是秘密)。这项法律现正在更改,
根据1999年的美国发明家保护法完全生效是在2000年11月29日,所有希望外国
保护的美国专利申请将在18个月内出版。那些只需要美国专利权保护的申请将
被保密。专利一词,意味着开放。专利发行之日,就是可以得到专利复印件的
日子(要付适当的价格)。抑制专利,以为专利即是秘密,是错误的。如果专利
拥有者这样做了,就等于自己在发明的商业化中制造失败或不让他人帮助商业
化。发明, 当然,可能被禁止使用和 保密等行为抑制,但专利是不会被抑制
或永久保密的。
美国专利在地理范畴上的延伸被被美国50个州,美国领土和所有权所限制。美
国专利不能在加拿大、日本、欧洲或其他外国国家执行,但从国外进口产品如
侵犯了美国的专利,则会被禁止,侵犯者有可能被起诉。另外,美国批准了几
个条约,对那些寻求外国专利保护的专利拥有者极有好处。有关这些条约的具
体规定不属于常见问题的范围,但ePatentManager的工作人员可以全面为您解
答。真正意义上的外国专利保护非常昂贵,除非专利发明在国外的市场已经或
即将建立,否则,不必慎重考虑。至今,还不存在真正意义上的“国际专利”。
在日内瓦城的世界专利组织(WPO)应该是可信的,但其法律却不太可能得到执
行, 因为起诉所在的不同国家有不同的法律。
专利的批准并不能确保专利发明所涉及的本性不侵犯其他的专利。例如,一项
对以前的设备进行改进的专利可能正好侵犯了此设备早期的专利声明。同样,
当一个专利过期后,它也并不一定可以被任何人自由地使用。很有可能是另一
个未过期的专利中有部分声明被一个过期的专利中的发明所侵犯。专利声明的
重叠经常发生。 不可获得专利科目有:商务计划、商务表格、永动机、 增进
的广告方案、为设想的目标、目的(不包括仪器)而有意制造的结果、模糊的概
念或想法以及自然定律(与运用这些定律相区分)。总之,设想的目的是不能获
得专利的。只有事物或方法,而不是结果可以获得专利。其他专利可信性的常
规 要求是发明不能是琐碎的或是违背公共政策或公共福利。
一旦确定一个产品或一个过程有切实的、潜在的市场,好的商业决策便是将其
商业化,发明则需要专利保护。问题是:被专利保护的产品或过程在公开之后
是否会被仿造?换句话说,发明可以获得专利吗?在美国,并不是所有的发明
都可以获得专利。要获得专利,发明必须是如下种类中的一种。新的并有用的
发明或发现可以获得自提交申请之日起,20年的专利:
一般地,专利和商标办公室在使用发明分类的限制上是宽大的,只要提出的
发明是符合逻辑的。例如,多年来,汽车停车结构、汽车驶入电影院、投币
机和计算机软件应用的主机都获得了专利。不管专利是如何分类的,获得专
利权有三条总体的要求,这些要求对获取专利至关重要。可获得专利的发明
必须是:
创新的和有用的,这两条要求很容易理解。
非显而易见这项要求很难理解。法律条款(35 U.S.C. 103)中表述如下: 专利不能被批准…如果申请专利的事件和预先已存在的事件之间的区别不存
在,具有一般技能的人都可以发现预先已存在的和发明后的事件是明显的整
体。
要判定发明的显而易见性,就必须识别预先已存在的事件。查找预先已存在
的事件在科技迅速传播的今天不是一件容易的事。实际上,很难肯定地认为
在大量的科技知识和出版物中找到了预先存在的事件。但专利是否可得到批
准的决定都是建立在对预先已存在事件的一定了解上的。在已经知道预先存
在的事件基础上,是否可获得专利就需看发明是否对于有一般技能的人都很
明显的和已存在事件相同。要获得专利的发明必须不仅仅是在已存在事件上
的明显修改或添加。这就是为什么ePatentManager愿意为每一个创新概念提
供预先调查。人们会质疑,不同意虚构的“具有普通技能的”人或预先已存
在事件的内容,或假象的人所得出的结论。这类分歧会导致在发明是否可获
得专利上的分歧。这一分歧只有在法庭上才能见分晓。
专利只能授予某些人。只有第一位和最初的发明家 (或那些被认定有从权力
的人) 才能正当地获得美国专利。一个只认识到现有产品商业价值的人或在
古老的文件中发现这一产品的人,或在其他国家不能获得专利的人也不能正
当地获得美国的专利。发明家必须切实发明了某项产品。任何试图将他人的
发明申请为自己的专利的人将得不到专利或专利最终无法执行。公司或商业
组织不能独立于发明家来申请专利。但,被雇佣的发明家将专利转让给其雇
主是肆通见惯的。许多雇主向雇员分派发明任务。
专利法承认一项发明有一个人、两个人,或更多的人完成。相应的,专利申
请经常是联名的。由此可能会产生问题,但问题是可以解决的。特别是,除
非有协议或分配书将一项专利转让给发明家之一或第三者,每个发明家都有
权使用发明而无需通知其他发明家。不管这一发明家在合作发明中占百分之
几的份额。联合发明家中的任何一位都无权因其他联合发明家使用发明的能
力或发许可证给他人而阻止其他联合发明家使用专利发明。显然,如果那样
的话,联合发明的权力和义务应由协议或专利规定分配给某个人。
有时,两个或更多的独立发明家在大约同时进行同样的发明。那么,谁将得
到专利呢?专利和商标办公室有相应的机制来解决这一问题,叫做“干涉”
行动。在这一行动中,谁是第一个,真正的,最初的发明家的问题会得到解
决。只有这个发明家(或这组发明家们)才可以得到专利。先提出申请的发明
家并未必可以得到专利权。但第一个提出申请的发明家在竞争中会有绝对的
优势。有时,当一个发明家在埋头于开发中时,他会输给那个被证明有更早
的发明记录的人。决定冲突中的胜者包括要解决复杂的事实和法律问题。为
此,必须承认,含盖开发发明全过程的证据,积极的措施和尽早提交的专利
申请十分重要。 这将显示时间在获得专利过程中的重要性。
时间因其与发明家自身的行动和发现其他人的行动都有关而显得十分重要。
发现车轮的历史有助于理解获得专利时的时间限制。
最初,第一个发明车轮的发明家所面临的是得不到承认和移动大负载时木桩
转动所带来的问题。但他认为车轮需要更好的结构,申请专利还不是时候,
可以获得专利的发明还没有完成。在构思尚未完整的时候申请专利是不合适
的。当时,完整的发明必须拍成金属照片,完整的构思必须以可操作的形式
呈现后,发明家才能寻求专利保护。
研究车轮样品是一个独立于专利申请中任何其他工作的事情,发明家在继续
研究车轮样品的同时,可能已经出版了对发明的描述或已经搭建了四轮车并
进入商务活动中。这些行动可能会引起另一个时间问题。专利申请必须在发
明第一次被公开描述、出售、售出或公开使用之后一年内提交。普通条例的
制定是基于这样的哲学,发明家会放弃所有专利权如果他们没有在发明后的
一年内提交适当的专利申请。特别的,法律对此条例有特例,如果发明家通
过合法的试验去完善或发展那个发明。
另一个时间上的考虑是,任何在提交申请之前就在美国出版或公开使用发明
的行为都会阻碍发明家在其他国家获得专利保护,大部分国家都不会象美国
一样有一年期限的优惠。
发明家可以对发明进行保密并且仍能获得专利。但长时间不申请专利有可能
失去专利权,可能第二个独立发明家会采取更快的行动。通常,明智的做法
是认真记录发明的过程及其发展,并应由一个见证人签字。总是应该尽早地
提交申请,最好是在发明被任何公开描述,或商务发展或公开使用之前。
获得专利的步骤如下:
如果发明家希望,他们可以不通过专利律师或代理而获得专利。但是,一般
情况下,这是不明智的。专利法和程序相当复杂,如果不是行家来申请专利 和实行申请,正当的合法权利很容易丧失。
这些专利律师和专利代理都是在专利和商标办公室注册可以准备或实行专利
申请的。专利代理可以准备和实行专利,但他们不象专利律师一样,不能提
供法律上的建议和协助。为了注册营业,专利律师和代理必须通过由专利和
商标办公室举办的考试。一本按字母顺序排列的花名册,列出了在专利和商
办公室注册可以营业的专利律师或专利代理。这本花名册可以从位于华盛顿
特区的美国政府印刷办公室,档案主管部门或美国专利和商标办公室的网站
上,以很低的价格买到。
获得专利的主要费用就是律师费。一般,费用是由律师花在准备和实行申请
上的时间量决定。当然,不同的专利律师的收费标准也不同,一些律师在充
分理解了专利之后,对准备专利申请 收取固定的 费用,基本上,是准备申
请所必须的。无论如何,发明家都应毫不犹豫的询问律师,如果专利在专利
和商标办公室正常实行的话,律师的收费和获得专利的总体费用相比,大约
是多少。律师也会提醒发明家,有一些问题会大大地增进开支,如控诉或有
冲突。
律师是按工作时间收费的,专利律师也不例外。因此,发明家如能使律师的
工作变得简单易行,就能节省很多钱。发明家在发明之初所花的几个小时,
可能会节约数百美金并最终导致申请更易成功。ePatentManager渴望帮助您
节约这部分资金。我们的一般性管理费用很低,实质上是以网站的形式出现,
这方面资金的节约将直接传输给我们的客户。我们设计了这一网站,使其尽
量简单以便典型的发明家组织素材,发明家可以自己准备书面描述、图画,
如果可行,还可准备模型。至少,发明的公布应该包括预先已存在发明的描
述和使用发明最佳方式的描述。如果发明具体化时存在模棱两可的情况,那
部分也应进行描述。发明家不必细致描述具体化中的每一种和每一个可能性,
但解释模棱两可或进行一定的修改可以帮助律师减少工作时间,使ePatent-Manager工作人员能撰写出好的声明,更好地保护发明。发明的公布应当相当
清楚。
好的公布信并不必很长。如果发明家不能确定有些东西是否应写在公布信中,
应先放在发布信中,ePatentManager将决定是否这部分内容应成为专利申请
的一部分。如果发明已有相关的预先存在事物的文件,应将其复印件和与新
发明可能相关的描述提供给我们。发明家准备的图画应该清晰并尽可能详细。
如果发明家能将发明的各个部分编号,并在公布中指明这些编号,就再好不
过了。如果发明模棱两可的具体化出现在公布中,应随附图形进行说明。
如果发明存在模型,应出示给我们的工作人员。如果模型尚不具实用性,模
型的照片也可以。总之,不要隐藏向实行专利申请的人如何东西。缺乏完整
的公布只会专利不能生效并/或已无法执行的专利为代价。
专利申请是提交给专利和商标办公室以获取专利的文件。一旦申请提交后,
要想修改就十分受限了- 对“新事件”有严格的规定准备时应极其认真。发
明家和律师/代理有法律责任确保申请的各个部分正确,并充分运用了他们
的知识,没有误导。
在提交专利申请之前,不需要建造工作模型。但准备有效的文件是要求很高
的工作,需要对发明的设想有全面的了解。发明家必须在发明申请中构想出
应用发明的最好模式。同时,全面报告预先存在的相关发明是发明家的职责。
即作为申请的一部分,发明家必须签字发誓或宣言声明所有相关的知识都未
被隐藏。专利申请为适当的定义可获得的专利保护范围提供了基础。
?在背景和预先存在事物的讨论中,应描述在以前的发明应用中遇到的问题
或缺点。
许多专利申请中都将图画作为专利描述的一部分。通常是对专利的具体化进行
说明。化学合成方面的专利申请是一个例外。专利申请中的图画必须符合已经
建立的标准,并由专业画师完成。图画的风格和技术与工业中使用的形式大不
相同。所以,图画可由为ePatentManager工作的专家和熟知专利和商标办公室
要求的人来完成。发明的书面描述,通常叫做“说明书”必须包括足够的技术
信息,附有图画,以便具有普通技能的人就能运用发明。发明每一个部分的详
细说明一般不需要,除非详细部分是众人皆知的,或由标准的、商业上可利用
的部分组成。
书面描述应包括发明中可选择的和等价的结构。要求要放在专利申请的最后一
部分,先是他们的重要性,因为如果要求部分没有适当地覆盖专利,申请其余
部分的好坏就都不重要了。这并不是说,在适当的环境下,不好就无药可救了。
但在专利申请中,正确的书面要求阐明适当的范围是很重要的。许多专利的实
行都要归功于要求部分是以可接受的形式写出的。
通常,有效的专利申请是由发明家和发明家选定的代理/律师合作完成。当然,
也有例外和发明家独立完成的可能性。当申请需由ePatentManager和发明家合
作完成时,发明家和ePatentManager之间应有充分和有效的沟通。特别重要的
是发明家应给ePatentManager提供所有相关的信息。
适当和有用的专利申请的准备可以比作在做一块合意的蛋糕。通过量出成分、
摆放好工具和准备好炉灶,我们帮了厨师一个大忙。但通常,最好还是由厨师
来将各种成分混合起来。有点类似,在准备专利申请时,发明家应提供各种信
息,而让ePatentManager来撰写和起草文件。图画、照片、书面材料和口头讨
论都会对我们的成员工作大有帮助。在复杂课题上的专利申请通常应有一次发
明家和ePatentManager 职员的会面。
在申请的草稿写好之后,发明家需要认真阅读,看看在执行和提交正式申请给
专利和商标办公室之前,是否有需要更正或更改的地方。正式的文件(陈述书、
誓言或宣言、律师委任书)要准备好有发明家签字或执行。由发明家签字后的完
整的申请和适当的提交费用即可送至或发送到专利和商标办公室。从2000年11月
起,有可能可以使用电子版ePAVE系统和文件。一旦申请归档,发明如果已经市
场化,可能会被标明“尚待申请专利”。虽然禁止使用这一发明的权利直到专利 获得批准后才成熟,使用这一发明却会是非法的。
一个专利申请不能和仅仅提交一份公布文件给专利和商标办公室相混淆,几年前
开始的一个惯例使二者有些混淆。在此惯例下,专利和商标办公室仅仅相当于这
些文件的保管人,没有进一步的措施。 这些文件将在后面讨论。
提交到专利和商标办公室的专利申请按时间顺序份配到一个序列号。提交的日期
也是辨认专利的一部分。如果申请被卷入冲突中或将来的起诉中,申请的日期就
会非常重要。
在专利和商标办公室,专利申请被分配给具有技术专长的审查员。审查员通常是
按收到申请的时间顺序对申请进行审查。专利和商标办公室将尽全力统一和公正
地对待专利申请。但与专利和商标办公室进行交流必须按照一定的标准和正式的
手续。
一般地,专利审查员先按正式的要求评判专利申请。之后,他们将发明视为已提
出要求的。对已提出要求的发明有一定理解,他们要研究过去的专利和出版物(预 先存在的发明)以决定专利申请的要求中所涉及的主题事件是否可以获得专利,
即时有预先存在的发明专利。传统上,审查员对承认可获得专利的主题事件即使
不苛刻,也是保守的。在决定了他们的立场后,审查员将准备审查员的陈述报告, 表明他们有关专利申请的立场。通常,专利和商标办公室的第一次陈述就得到专
利的情况微乎其微。如果申请人有专利代理或律师,专利和商标办公室的陈述将
仅直接邮寄给代理或律师。代理或律师有职责通知发明家陈述的内容并要求发明
家的协助和指导对陈述作出反应。例如,可能需要发明家从新了解审查员所提及
的预先存在的专利和解释相应的结论意见。申请人有一定的期限响应专利和商标
办公室的陈述。通常是90天,但如果是第二次或更之后的陈述,期限会短一些。
响应通常是以辩论的形式出现,以便改变审查员的立场,可以,也可以不对专利
申请进行修改。
收到对专利和商标办公室陈述的响应之后,审查员将从新考虑这个事件并更新立
场。虽然这一阶段还不能作出如何结论,通常最多只有两次或三次的陈述和响应, 是否可以获得专利就可见分晓。当然,审查员可能简单地认为申请与专利发明不
符合。同样,审查员也可能承认可获得专利发明的存在和同意要求的形式和范围。 更大的可能性是审查员退让,承认发明是可获得专利的,但对要授予的相关要求
权和范围存在异议。在对如何情况所提交的协议中,可以继续提出请求。但通常
协议是在专利申请基本收尾或发行专利时达成的。于是,形成一个“许可通知”。
在“许可通知”之后,还要缴纳尾款。在支付尾款后的三至四个月后,专利可得
到发行。从提交申请到发行专利,平均时间长于18个月。
由于长期的传统,专利通常在星期二发行。在每周的星期二,专利和商标办公室
会出版正式的公告,简要列出当天所发行的所以专利。专利是以数字形式发行的。
原版的专利将被送至代理或律师手中,再由他们转交给发明家或委托人。额外的
复印件可从专利和商标办公室付费获得,但原版的专利是和其他同样重要论文一
样,十分重要。
美国专利的发行,将发明家列入爱迪生、福特和怀特兄弟等获得发明专利的专利
持有人的行列,同时,是表示对发明家的尊敬和敬佩。发明家公布自己的发现时, 也产生了公共的利益 。
对创造力的需求并不随着专利的发行而结束。发明家继续寻求开发许可证或将发
明转化成产品直接投入市场的成败,仍然需要创新和不懈的努力。这个过程相当
艰难,成功的机率很小。对于商人和不为人知的发明家同样都是如此。仅仅有新
产品,即使是十激动人心的新产品,都有可能不能给发明家或发明的购买者带来
可观的利润。建立信誉,运用想象和努力争取。许多成功的人中,很少有没有经
历过挫折或失望的。ePatentManager有经验和技巧,能对如何运作提供建议。对
某些情况,我们还可以帮助您建立必要的关系,以便为发明的投产获得相应的资
金。因为新的发明投入市场的艰难,独立发明家有时会找推销员寻求帮助。这些
推销员给自己冠以不同的名称,例如,发明开发家,点子专家,技术或市场顾问
等。不幸的是,许多发明的推销员在给独立发明家提供服务的同时,进行欺诈,
许诺他们根本作不到的事,再为此收取高额的费用。经济上和精神上的打击,给
许多发明家的教训是要谨慎地与推销员打交道。
epatentManager收取的费用将与您的需求相当。通常,付款方式可灵活选择,如
果我们认为发明和相应的专利有一定的优势,我们或许只简单地在专利中提取一
部分利润。
专利许可证有多种。许可证可以仅仅授权给一家公司(排他型)或不排斥其他公司
而将许可证发给几家公司。专利许可的其他方面包括执行的责任,终止的条件,
不相关人员的权利,相关的贸易机密,制造方法和重要的版税支付。专利许可证
一般都会使用如下任一种版税:
虽然按百分比收取版税是最常见的形式,提取的比例范围差异很大,从百分之零
点几到百分之几十不等。这个比例是由产业的性质,生产成本,发明的意义等方
面决定的。
专利的许可范围有一定的限制,禁止乱用专利或欺骗行为。例如,专利许可证的
持有者不应参与产品的定价、要求购买其他非专利产品、控制专利产品的使用,
或在专利寿命结束后收取版税。在这方面的法律相当复杂,我们这里只是表明可
能存在的风险。同样,专利拥有者应该意识到许可证的详细内容将会对版税的税
收产生重大的影响。专利还有可能被未经许可的出售。
许多涉及专利的纠纷都是通过协商解决的。如协调失败,诉讼将提交侵犯人所在
地或侵犯行为发生地,侵犯者常驻地和营销地的联邦地区法庭。诉诛法庭的目的
是避免损失(销售或版税)和获得禁令以免进一步的侵犯。也有可能是侵犯者采取
法律行动攻击发明专利。这种情况经常在发明家对专利遭到侵犯而要求相应的补
偿之后。通常,在起诉中,专利拥有者的权利将被重新审理并决定这样的权利是
否被侵犯。
最终获得侵犯专利权的案件的审理结果是棘手和花费巨大的,整个过程有时会需
要几年。审理前的过程非常宽松,容许双方互相交流信息。结果是大部分此类案
件都得到处理。最近,使用新方法进行协调的试验受到鼓励。目前,ePatentManager 还没有有经验的诉讼人。但,我们认识一些成功的诉讼人,我们可以让我们的客
户直接与他们联系。
一些发明可以在被商业性开发的同时,保持机密。例如,一个产品可以不公开生
产中化学过程。另外,有时,保密的协议会象保护计算机软件的一样,成功地得
到运用。但在这种可能性之外,商业机密(象所有的秘密一样)很难得到保护。一
般地,一个人没有通过不正当行为(通过自己观察或分析)知道了商业机密,他可
以合法使用所获得的知识。
专利和商标办公室会在有限时间内,接受和保存一份非正式的描述发明的“说明
书”。这份文件由发明家准备并提交,但没有任何形式的法律保护。文件只是简
单地提供有此发明观念的日期。“说明书”将在两年后被销毁,除非它与两年内
的另一封信相关。
商标和版权保护不涉及发明,这方面的知识将在常见问题的另一章节中得到解释。
以下信息是为将来为其产品申请商标的客户作的简单小结。epatentmanager.com
有两位律师可以在这个领域为您提供帮助。请与他们联系: 乔纳森.保罗律师 维多利亚.菲利普斯律师。
两百年前,商标保护,相对于专利和版权系统,是“穷兄弟”。保护发明家的发
现或作者的作品都有明文的宪法法令,而商标的保护是由习惯法完成的。1925年, 根据Kitch和Perlman两人审议的条款中可以看出,人们对商标保护有了一点兴趣。 今天,商标的保护由州或联邦法令执行,仍由习惯法执行。很多消费品的标识,
包括食物和饮料,都会价值几十或几百万美元。现在,公众对商标保护的兴趣很
高。
商标指的是什么?1946年的商标法通常叫Lanham法,将商标定义为:“商标”可以 是任何词汇,名字,象征或上述的组合,从而(1)被某个人使用,或(2)某人有意图 在商业上使用它,并将它按商标法进行注册,以辨认和识别自己的商品,包括独特 的产品,从由他人制造或销售的成品到表明商品的来源,即使来源不为人知。
商标有几项功能。重要的作用是鉴别商品的来源。因此,法律词汇为“鉴别和区
分”。商品购买者无需知道商品来源的身份,只要他们能知道有同样商标的商品, 即使匿名,都有同一出处。例如,大多数人可能不知道9 Live Plus这中猫食品
是Star-Kist Foods, Inc食品公司生产的,但确相信,所有贴有 Nine LivesPlus的食品,都出自同一个厂商。
商标也提供质量保证。例如,消费者在快餐厅就餐,他或她希望有同样名字的快
餐厅所供应的食品的特点和质量是相同的。商标使供应商保证商品的质量水平。
名词“商业名称”,按现代的用法,用于鉴别商业事物,例如,合法的公司名称
或虚构的交易方式(或“dba”)。商标与商品有关,而商务名称于商业事物有关。
商标必须是与众不同的,或可以通过标牌识别,以完成其鉴别的功能。与众不同
的程度含义很深。标识通常分类为:(1)任意的或奇想型的, (2) 暗示型的, (3)描述型的, 或(4)类名称型。任意的或奇想型的标识与相应的商品没有关系。
它只是与众不同并易与其他商品区分。奇想型的标识由特别创造的词汇组成,任
意型的标识用普通的词汇,但与相应的商品无关。奇想型的标识如CLOROX, KODAK, 和 POLAROID. 任意型的标识如IVORY肥皂和NOVA用于电视教育系列。
“暗示”型标识暗示一定的质量或商品相关的特性,但并没有明确到不用想就可
以判定商品的特性的程度。暗示型标识如CONTACT10用于有粘贴能力的纸,UNCOLA11 用于一种不含可乐的软饮料。暗示型标识,象任意型和奇想型一样,具有与众不
同的天性,随时可以注册为商标。
相反,“仅仅描述”型的标识,确定产品或服务的特点,质量,目的或其他方面, 不具与众不同的天性。描述型标识不能随时注册成商标,除非消费者已经视其为
商品的唯一出处。这逐渐认识到的相关性叫“已获得的与众不同”或“第二含义”。 描述型标识如CHAPSTICK12 唇膏,RAISIN BRAN13 早餐麦片,和VISION CENTER14 提供光产品和服务的业务。法律规定, 唯一地,持久地被申请人在商
业领域中使用的标识是与众不同的首要证据。
类名称术语是特定产品所属的一组或一类普通事物的名称,如MICHELOB,JOHNSTON & MURPHY, 或PORSCHE CARERRA 是属于“啤酒”,“鞋”,或“汽车”类。类名
称术语不能成为商标。一些词句保留为类名称术语,如“shredded wheat”指麦
片,super glue”17 指快速,持久的粘合剂。
一个术语,可以是一种产品的类名称术语,是另一种产品的任意型标识。例如,
“trumpet”一词,是乐器的一种,但也可用于特指一种汽车而成为任意型词汇。 此外,一个术语本来不是类名称术语,但如果消费者相信这个标识是某一类商品
的名称,则此术语可以成为类名词。如,“aspirin”18,(阿斯匹林)“cellophane” (玻璃纸)和“escalator.”20 (自动扶梯)都逐渐成为一类事物的名称。
实际上,任何可以显示来源的事物都能成为商标。下面有几个例子:字母和数字
可以成为标识。例如,ABC, CBS, 和NBC 都被认可为广播和电视播放网络的服务
标识。阿拉伯数字,如V-8 蔬菜汁,7-ELEVEN便利商店都是知名的标识。
口号可以作为标识。例如,INTEL INSIDE 表示用于个人电脑的微处理器芯片。
类似的,GM 用口号SO NEW FROM THE INSIDE OUT, EVERYTHING ELSE IS HISTORY 作为1994年CHEVY S-系列卡车的商标。
颜色或颜色的组合可以用于表明来源,并注册成商标21。音符,和声音曾被联合
注册成为商标。“G, E and C” 在一起,被国家广播公司(the National Broadcasting Company)使用 ,最初是由通用电子公司(General Electric Company.22 )注册使用的。联合注册还被批准给一种特殊的香精,和 reminiscent of plumeria,用于分开缝纫的线 ?
Appropriate Subject Matter For Tradedress
产品的“trade dress,”,指产品的特征,如形状、质地、尺寸、颜色和包装,
如果是“非功能性”特征,也可以得到保护。功能性特征指该特征对于产品的使
用是必要的,或该特征会影响产品的费用并/或者制造方法24。但,如果其他物质 上的组合可以在不牺牲功能优点的同时,有同样的功效,则设计会是非功能性的。
根据国会制定的规则,法律是在商品具有良好的商业价值基础上,对商标进行保护 的。但,依法注册会给商标拥有者带来巨大的好处。ePatentManager 的乔.保罗
律师和维多利亚.菲利普斯律师将为您提供这方面的服务。
商标或服务标识可以将TM 或 SM放在其名称旁边,来与其他名称进行区分。这标
记并不说明商标是经过联邦注册的, 而说明已声明具有商标权。 也可以选择使
用星号代替TM 标记,说明标识是属于特定实体的商标?/font>
?标记表示商标是通过联邦注册的。其他法定的标记还有文字说明,如“Registered in U.S. Patent Office” 或 “Reg. U.S. Pat.Off.” (注册于美国专利办公 室)。使用法定的标记说明是法律制定用于说明注册的方式。当商标以打印或其他文字 形式出现时,为于周围的文字区分,商标要使用大写字母和相应的标记说明(TM或®)。 商标可以和类名称相结合使用或对商品或服务进行描述,以强调标识的“品牌”。标 识不可以用作名词。实际上,“品牌”通常和标识一起使用,来强调标识是商标,不 是一般产品名称。例如,使用“Post-itTM Notes”来表示3M公司销售的 背面可
以粘贴的纸片。
每个组织都很重视其商业信誉,商标是其信誉的象征。作为财产权,商标的存在只有 与产品联系在一起。商标不能有效的与其所象征的信誉脱离开。有效的商标分派,包 含了商业信誉的转移。如果产品和其商标需要所有权知识或设备,则所有权知识或设 备作为资产都将被转移,否则,分派不能生效。如果被分派者能够在不需要从分派者 处获得设备知识的情况下,生产出产品,则不用进行资产转移。分派的商标必须用于 生产与分派者当初注册商标时的产品相似的产品。
有效的许可需要许可证颁发者控制使用商标卖出的商品的特性和质量。质量保证保护 了消费者的利益。如果许可证颁发者不能把好商品的质量关,就会导致失去商标权。 相关的规定至少要包括,许可证颁发者认识到自己有权力控制商品的特性和质量,并 且有权检查许可证持有者的操作,许可证持有者有义务应许可证颁发者的要求,提供 使用商标的商品样品。
使用的标识,易导致公众将有此标识的商品与有另一标识的商品混为一坛,就是侵权。 当侵权者的错误意图就能成为侵权的证据,并造成一定量的破坏时,确认侵权不需要 确认意图是错误。对保护公众不会混淆商品的来源的关心,足以避免侵权者的侵权行 为,保证商品的可靠性。
在一起侵权的起诉中,原告必须提供有力的证据证明被告使用所谓的标识,导致公众 易产生混淆,错误,或受欺骗想法。
有许多因素可以决定是否易造成混淆,包括原告标识的作用力,原告和被告标识的相 似程度,原告和被告的产品或服务关的程度,原告扩展其商业领域到被告的领域内的 可能,被告在使用其标识的良好信誉,实际混淆的证据,购买者的证词和被告产品的 质量。任何案件中,一些因素将压倒另一些因素。信誉不好会在判决中起决定作用, 因为试图欺骗别人的人会继续作欺骗的事情,不管企图有多深。
Lanham法案认为注册标识“似是而非的模仿品”标识与伪造标识不同。“似是而非的 模仿品”标识的定义为“与注册标识十分相似,易造成混淆,错误或欺骗”。伪造标 识,相反,是“与注册标识相同或很难区分的假标识”。
使用伪造标识的商品一般都是一种证明的注册标识的仿造品。使用伪造标识的商品通 常比真正的商品价格低,质量差。根据Lanham法案,如果有一方故意伪造注册标识, 造成的破坏将是一般侵权行为的三倍。美国海关法规定,任何进口美国的伪造商品, 都将被没收并处以罚款。在1984年的伪造商标法案中,故意贩卖伪造标识商品或服务 的个人, 将被处以$250,000 的罚款,并判入狱五年。故意贩卖伪造标识商品或
服务的组织,将被罚款$1,000,000。重复犯罪的人,将得到更严厉额制裁。
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